議疾病診療方法的可專利性判斷

2020-12-31

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王寶筠

  

  摘要:摘要:我國專利法第二十五條明確規(guī)定,疾病的診斷和治療方法(本文簡稱為“診療方法”)不屬于專利保護(hù)客體,不能被授予專利權(quán)。盡管我國明確將診療方法排除于專利保護(hù)客體之外,但業(yè)內(nèi)就這種“排除”所基于的立法本意并不完全認(rèn)同,而在實踐中,對于個案是否屬于疾病的診療方法更是爭議不斷。本文針對疾病的診療方法中的相關(guān)爭議進(jìn)行解讀,重新解讀了“人道主義考慮”這一立法本意,并由此出發(fā)分析出專利保護(hù)所“排除”的應(yīng)為醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用而非診療方法中的技術(shù)改進(jìn)。在對二者進(jìn)行區(qū)分的基礎(chǔ)上,本文給出了對涉及疾病診斷和治療方法的可專利性判斷的判斷方式,并結(jié)合具體案例進(jìn)行了說明。

  關(guān)鍵詞:疾病的診斷和治療方法 專利保護(hù)客體 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 人道主義 創(chuàng)造性

 

  1 疾病的診療方法的相關(guān)法律規(guī)定

  我國《專利法》第25條規(guī)定,對疾病的診斷和治療方法不授予專利權(quán)。該條規(guī)定明確了疾病的診療方法不屬于專利保護(hù)客體,對于如此規(guī)定的原因,《專利審查指南2010》(以下簡稱“《專利審查指南》”)指出是出于人道主義的考慮以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮。其中,所謂產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮指的是,疾病的診療方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產(chǎn)業(yè)上利用?!?】所謂人道主義的考慮指的是,醫(yī)生在診斷和治療過程中應(yīng)當(dāng)有選擇各種方法和條件的自由,如果對診療方法賦予專利權(quán),則可能會由于專利許可費的存在而導(dǎo)致診療費用的提升,這可能會導(dǎo)致患者放棄新的診療方法,這些都會對公眾的健康產(chǎn)生影響,從而不符合人道主義的要求。有關(guān)人道主義和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮通常被認(rèn)為是疾病的診療方法被排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意。

  結(jié)合上述立法本意,在《專利審查指南》第二部分第一章第4.3.1.1中給出了疾病的診斷方法的具體判斷標(biāo)準(zhǔn),其指出:“如果相關(guān)方法同時滿足以下兩個條件,則屬于疾病的診斷方法:(1)以有生命的人體或動物體為對象;(2)以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的?!?/p>

  其中,條件(1)在《專利審查指南》中被明確為是“產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮”的體現(xiàn),而條件(2)則通常被認(rèn)為是 “人道主義的考慮”的體現(xiàn)。

  對于疾病的治療方法,《專利審查指南》中也有類似體現(xiàn)上述立法本意的內(nèi)容。

 

  2 針對立法本意及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的爭議

  針對上述立法本意,以及結(jié)合該立法本意所進(jìn)行的疾病的診斷和治療方法的判斷,業(yè)內(nèi)不乏爭議。

  2.1 針對“產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮”的爭議

  針對“產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的考慮”這一立法本意,反對者指出,“不能在產(chǎn)業(yè)上應(yīng)用”實際上是方案不具有實用性的標(biāo)準(zhǔn),而非不符合專利保護(hù)客體的標(biāo)準(zhǔn)[1],而且,《專利審查指南》中有關(guān)產(chǎn)業(yè)范圍的界定并非窮盡式列舉,隨著時代的變化,醫(yī)療行業(yè)的屬性定位也有所改編,如今,醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)被視為為人類提供醫(yī)療服務(wù)的行業(yè),屬于第三產(chǎn)業(yè)。由此,“無法進(jìn)行產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”既不應(yīng)也不能作為將疾病的診療方法排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意了。[2]

  進(jìn)一步地,從“能夠在產(chǎn)業(yè)上應(yīng)用”的具體含義是方案能重復(fù)實施且多次實施的結(jié)果唯一。有觀點認(rèn)為,當(dāng)方法的應(yīng)用對象是生命體時,由于生命體本身所具有的復(fù)雜性、隨機(jī)性,將導(dǎo)致方法實施于不同生命體時所得到的結(jié)果各異,從而無法滿足產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的要求?;谶@樣的認(rèn)識,只要方法的處理對象是生命體,就會被確定為無法產(chǎn)業(yè)應(yīng)用,進(jìn)而會被確定為并非屬于專利保護(hù)客體。

  本文認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)應(yīng)用是指基于大規(guī)模應(yīng)用的需求,方法能夠被多次重復(fù)實施,且各次實施的結(jié)果都是確定的、可預(yù)期的。但并非要求多次實施的結(jié)果完全一致。事實上,很多符合產(chǎn)業(yè)應(yīng)用要求的專利方法,其多次實施的結(jié)果并不相同,但其多次實施的結(jié)果是確定且可預(yù)期的。落實到醫(yī)療領(lǐng)域,即使某方法的實施對象是生命體,如果該方法是對生命體的體征數(shù)據(jù)進(jìn)行技術(shù)處理,則盡管由于生命體的不同而使得每次實施該方法的結(jié)果并不一致,但不同的事實結(jié)果都是確定且可預(yù)期的,如此則仍然符合產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的要求。

  2.2 針對“人道主義的考慮”的相關(guān)爭議

  針對“人道主義的考慮”這一立法本意,反對者多會提出藥品專利作為比較對象,其主要觀點為:在專利制度允許藥品獲得專利權(quán)的情況下,沒有證據(jù)證明藥品的專利權(quán)壟斷危害會小于診療方法的專利壟斷危害。[3]基于此,反對者提出“人道主義的考慮”并不能成為將疾病的診療方法排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意。

  盡管存在爭議,但實踐中仍然是從“人道主義的考慮”這一立法本意出發(fā),按照“以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的”為標(biāo)準(zhǔn),來進(jìn)行疾病的診斷方法的判斷。然而,該標(biāo)準(zhǔn)只針對方法的“結(jié)果”予以判斷,并不分析方法本身的創(chuàng)新屬性,會將一些原本屬于技術(shù)改進(jìn)而非醫(yī)學(xué)改進(jìn)的技術(shù)方案也劃歸到疾病的診斷方法中,從而將“人道主義的考慮”所保障的醫(yī)學(xué)上的選擇自由錯誤的放大到技術(shù)層面上,將一些技術(shù)創(chuàng)新的方案錯誤的排除于專利保護(hù)客體之外。

  例如,通過觀察、分析相應(yīng)臟器的圖像來進(jìn)行疾病的診斷屬于醫(yī)學(xué)方法,而對于處理該圖像的方法而言,如果其改進(jìn)僅僅在于如何成像的技術(shù)特征上并不在于進(jìn)行診療的醫(yī)學(xué)特征上,對該方法授予專利權(quán)并不會影響對于現(xiàn)有的基于圖像來進(jìn)行疾病診斷這一醫(yī)學(xué)方法的自由使用,病人的生命健康不會由此受到影響。即使出于人道主義的考慮,也不應(yīng)將該技術(shù)改進(jìn)的方法排除于專利保護(hù)客體之外。然而,當(dāng)“以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的”這一標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行疾病的診斷方法的判斷時,只要最終得到的圖像能夠用于疾病的診斷,該方法就會被確定為屬于疾病的診斷方法,從而被排除于專利保護(hù)客體之外。這種判斷結(jié)果顯然已經(jīng)超出了“人道主義的考慮”本應(yīng)覆蓋的范圍,同時,會在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)造出一個技術(shù)創(chuàng)新保護(hù)的空白區(qū),不利于在該領(lǐng)域保護(hù)和促進(jìn)技術(shù)研發(fā)。

 

  3 疾病的診療方法的立法本意辨析

  本文認(rèn)為,將疾病的診療方法排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意仍應(yīng)是“人道主義的考慮”,只不過,此種人道主義考慮不應(yīng)局限于個體的、眼前的人道主義,也應(yīng)考慮關(guān)乎人類的、長遠(yuǎn)的人道主義,在這兩種人道主義存在沖突時,則應(yīng)以后者為重,這樣才是真正的“人道主義的考慮”。

  3.1 真正的“人道主義的考慮”可以作為將疾病診療方法排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意

  如前所述,“人道主義的考慮”作為立法本意所面臨的最大挑戰(zhàn)是和藥品專利的橫向?qū)Ρ?。那么,藥品能夠獲得專利權(quán)是否沒有考慮人道主義因素呢?答案是否定的。

  應(yīng)該認(rèn)識到,藥品專利盡管可能會造成一些藥品的售價提高,進(jìn)而造成一些患者在藥品選擇上的困難,從而貌似產(chǎn)生了人道主義方面的影響,但這種影響僅僅是針對個體的、眼前的影響。實際上,通過對藥品授予專利權(quán),能夠確保藥廠回收研發(fā)成本、進(jìn)行進(jìn)一步的藥品研發(fā),從而為人們提供新藥來醫(yī)治疾病,這恰恰能夠從長遠(yuǎn)上確保針對整個人類的人道主義的實現(xiàn)。這體現(xiàn)出,在上述兩種人道主義相沖突的情況下,“真正的人道主義考慮”應(yīng)該作出取舍,以長遠(yuǎn)的、關(guān)乎整個人類的人道主義考慮為重。

  由此可知,藥品能夠獲得專利權(quán)并不與真正人道主義的考慮相沖突,將人道主義的考慮作為將疾病的診療方法排除于專利保護(hù)客體之外的立法本意,自然也就具備合理性了。

  3.2 真正的人道主義考慮在專利保護(hù)中所“排除”的是醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用而非診療方法中的技術(shù)改進(jìn)

  仍以醫(yī)藥專利作為對比對象,來分析上述觀點。

  3.2.1 從長期研發(fā)投入的資金來源來分析

  如前所述,對于藥廠而言,研發(fā)新藥的最終目標(biāo)在于通過銷售藥品以獲利,進(jìn)而通過獲利進(jìn)行繼續(xù)的新藥研發(fā)。因此,通過專利確保藥廠能夠獲利對于真正的人道主義的實現(xiàn)是必要的。而對于從事醫(yī)學(xué)規(guī)律診療應(yīng)用研究的醫(yī)學(xué)研究機(jī)構(gòu)而言,其并非是市場競爭主體,不以營利為目的,其資金來源主要以國家撥款為主,即使不對其科研成果予以專利保護(hù),也不妨礙其繼續(xù)獲得資金進(jìn)行進(jìn)一步的科學(xué)研究,進(jìn)而不會影響針對人類的長遠(yuǎn)人道主義的實現(xiàn)。相反,對于這樣的醫(yī)學(xué)研究成果如果授予專利權(quán),卻會對醫(yī)生、患者帶來個體的、當(dāng)前的影響。綜合當(dāng)前人道主義與長遠(yuǎn)人道主義的考慮,出于實現(xiàn)真正的人道主義的考慮,應(yīng)將上述這種醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用的醫(yī)學(xué)研究成果排除于專利保護(hù)客體之外。

  但對于涉及到醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)公司而言,情況就并非如此了。

  這些技術(shù)研發(fā)公司類似于藥廠,其研發(fā)資金來源是其盈利收入,其需要借助于專利保護(hù)來回收研發(fā)成本,并進(jìn)一步開展研發(fā),如果不能對這樣的技術(shù)研發(fā)公司所研發(fā)出的醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行專利保護(hù),則同樣會造成如前文所分析的那樣的長遠(yuǎn)人道主義無法實現(xiàn)的問題。因此,即使技術(shù)研發(fā)的成果是應(yīng)用于疾病的診療方法上的,但從真正的人道主義來考慮,對這樣的疾病診療方法中的技術(shù)改進(jìn)則應(yīng)提供專利保護(hù)。

  3.2.2 從“人道主義”的關(guān)注內(nèi)容來分析

  對診療方法中的技術(shù)改進(jìn)和醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)該用在專利保護(hù)上予以區(qū)分對待,也正是和人道主義所關(guān)注的內(nèi)容相吻合的。

  基于維基百科的解釋,人道主義(humanitarianism),是重視人類價值——特別是關(guān)心最基本的人的生命、基本生存狀況——的思想。由上述解釋可見,人道主義的關(guān)注內(nèi)容是人的“生命”以及“生存”。對于生命以及生存能夠起到?jīng)Q定作用的是醫(yī)學(xué)規(guī)律的應(yīng)用,其原因在于醫(yī)學(xué)規(guī)律直接以人體生命為研究對象,其應(yīng)用目標(biāo)也是處理生命的各種疾病或病變。由此,基于人道主義考慮而排除于專利保護(hù)客體之外的內(nèi)容也應(yīng)是醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用。

  診療中的技術(shù)改進(jìn)則與上述醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用不同,其并不以人體生命為直接的研究對象,其目標(biāo)也在于獲得更好的技術(shù)效果而非改進(jìn)人體的生命質(zhì)量,其與人體生命之間并無直接的關(guān)系,并非是人道主義考慮所關(guān)注的內(nèi)容。由此,并不應(yīng)基于人道主義考慮將這一技術(shù)改進(jìn)排除于專利保護(hù)客體之外。

  3.2.3 從專利侵權(quán)判定的需要來分析同樣能得出上述結(jié)論

  不妨仍從藥品專利出發(fā)來進(jìn)行分析。對于藥品而言,其他藥廠如果未經(jīng)許可制造、銷售了專利藥品,則構(gòu)成專利侵權(quán)。由此,對于藥品專利來說,存在有可能破壞專利權(quán)人合法權(quán)益的專利侵權(quán)行為,因此,有必要通過專利來加以保護(hù)。

  反觀疾病的診療方法,情況就不同了。當(dāng)疾病的診療方法僅包括醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用時,使用該方法的主體僅能是醫(yī)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu),他們通常并不以營利為目的,其使用方法的行為并不構(gòu)成專利侵權(quán)。從這個角度來說,即使對于這樣的診療方法授予專利權(quán),似乎也找不到對應(yīng)的主體來確定其行為構(gòu)成專利侵權(quán),對這樣的方法授予專利權(quán)也就沒有必要了。

  但當(dāng)一個方法為診療方法中的技術(shù)改進(jìn)時,情況就不同了。疾病診療方法中的技術(shù)改進(jìn),通常會在特定的設(shè)備上來實現(xiàn)。侵權(quán)者完全有可能將方法專利中所對應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新配置、集成到特定的產(chǎn)品上來實現(xiàn),并通過銷售該產(chǎn)品獲得收益。這種在產(chǎn)品上配置、集成方法的行為,在以往的案例中已經(jīng)被認(rèn)定為是對方法的“使用”行為,構(gòu)成專利侵權(quán)。【2】由于存在對應(yīng)的侵權(quán)形態(tài),自然也就需要對這樣的方法提供專利保護(hù),從而確保相應(yīng)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益。

 

  4 如何確定醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用

  4.1 當(dāng)前相關(guān)規(guī)定的分析

  在《專利審查指南》第二部分第一章4.3.1.1中給出了疾病的診斷方法的具體判斷標(biāo)準(zhǔn),其指出:“如果相關(guān)方法同時滿足以下兩個條件,則屬于疾病的診斷方法:(1)以有生命的人體或動物體為對象;(2)以獲得疾病診斷結(jié)果或健康狀況為直接目的?!?/p>

  在上述判斷條件中,條件(2)無疑是最為關(guān)鍵也是最為實質(zhì)性的判斷條件。

  然而,條件(2)只是針對方法的“結(jié)果”予以判斷,并不分析方法本身所包含的內(nèi)容要素,而實質(zhì)上一個方法的核心要素在于其所包含的內(nèi)容而非目的。尤其是,在判斷一個方法是否屬于專利保護(hù)客體這一屬性上的分析時,判斷標(biāo)準(zhǔn)更應(yīng)是方法所包括的內(nèi)容而非目的。

  進(jìn)一步地,本文認(rèn)為實施方法的結(jié)果能夠用于疾病的診斷,和方法本身屬于疾病的診斷方法屬于兩個不同的問題,二者不應(yīng)混淆。不應(yīng)依據(jù)方法實施的結(jié)果能夠用于疾病的診斷即判斷得出該方法屬于疾病的診斷方法,這實際上是以對方法的目的的判斷來錯誤的替代對方法本身的判斷。對于上述混淆的澄清,從我國《專利法實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定中不難得到。

  我國《專利法實施細(xì)則》第十條規(guī)定,專利法第五條所稱違反法律的發(fā)明創(chuàng)造,不包括僅其實施為法律所禁止的發(fā)明創(chuàng)造?!秾@麑彶橹改稀穼Υ诉M(jìn)行了解釋說明,其指出:例如,用于國防的各種武器的生產(chǎn)、銷售及使用雖然受到法律的限制,但這些武器本身及其制造方法仍然屬于可給予專利保護(hù)的客體。上述規(guī)定清晰地體現(xiàn)出,方案本身和方案實施的目的、用途并不相同。在進(jìn)行專利保護(hù)客體的判斷時,同樣應(yīng)注意將方法與方法的目的、用途相區(qū)分,不應(yīng)采用方法的目的、用途來替代對于方法本身的判斷。

  4.2 醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用的內(nèi)容屬性

  相比較而言,歐洲對于疾病的診斷方法的判斷則是基于方法本身的內(nèi)容來進(jìn)行的,值得借鑒。在歐洲的相關(guān)決定中指出,只有包含以下所有步驟的診斷方法才不可授予專利權(quán):(1)涉及相關(guān)數(shù)據(jù)收集的檢查步驟;(2)將得到的檢查數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比對;(3)在比較中發(fā)現(xiàn)具有顯著意義的數(shù)據(jù)偏離(一種癥狀);(4)將數(shù)據(jù)偏離歸因于一種特定臨床現(xiàn)象,即醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué)決定推定階段。[4]

  不難發(fā)現(xiàn),歐洲在對疾病診斷方法的界定中,關(guān)注的是方法的內(nèi)容本身,其明晰方法中所應(yīng)包括的“收集、比對、比較、歸因”等這樣的內(nèi)容要素。相比于我國以“目的”方式來界定疾病的診斷方法,歐洲的這種定義方式更為準(zhǔn)確,值得借鑒。

  分析歐洲的上述決定可以發(fā)現(xiàn),其前三點在于數(shù)據(jù)的收集以及比對,而重點在于最后一點,即“將數(shù)據(jù)偏離歸因于一種特定臨床現(xiàn)象”,這實際體現(xiàn)了一種人體數(shù)據(jù)和疾病間的關(guān)系,而在我國《辭?!穼τ凇搬t(yī)學(xué)”的定義中,也明確指出醫(yī)學(xué)所研究的是“人類疾病的發(fā)生、發(fā)展及其防治的規(guī)律”?;谏鲜鰧嵺`以及理論上的定義,或者可以采用如下方式來定義和判斷醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用:如果某一內(nèi)容體現(xiàn)的是疾病診斷中人體數(shù)據(jù)和疾病間的規(guī)律關(guān)系,或者,體現(xiàn)的是疾病治療中外在干預(yù)和病灶消除間的規(guī)律關(guān)系,則該內(nèi)容屬于醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用。如果一個方法權(quán)利要求中僅包括上述醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,那么,應(yīng)根據(jù)《專利法》第二十五條的規(guī)定,以其屬于疾病的診斷和治療方法為由,將其排除于專利保護(hù)客體之外。

 

  5 對涉及疾病診療方法方案的可專利性判斷

  在對醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用和診療方法中的技術(shù)改進(jìn)加以區(qū)分后,可以對涉及疾病診療方法的方案,采用和針對“智力活動的規(guī)則和方法”相同的判定思路,來判定其是否符合專利授權(quán)要求。

  5.1 有關(guān)保護(hù)客體的判斷

  在《專利審查指南》第二部分第一章第4.2節(jié)中規(guī)定:如果一項權(quán)利要求,除其主題名稱以外,對其進(jìn)行限定的全部內(nèi)容均為智力活動的規(guī)則和方法,則該權(quán)利要求實質(zhì)上僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法,也不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。如果一項權(quán)利要求在對其進(jìn)行限定的全部內(nèi)容中既包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容,又包含技術(shù)特征,則該權(quán)利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法,不應(yīng)當(dāng)依據(jù)《專利法》第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

  在進(jìn)行疾病的診療方法判斷時,可以采用類似的方式來進(jìn)行。具體而言,如果一項權(quán)利要求,其限定的全部內(nèi)容均為醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,那么,該權(quán)利要求實質(zhì)上僅僅是疾病診療的醫(yī)學(xué)方法,不應(yīng)被授予專利權(quán)。但是,如果一項權(quán)利要求在其限定的全部內(nèi)容中,既包括診療中的醫(yī)學(xué)方法,又包括構(gòu)成技術(shù)方法的技術(shù)特征,則也應(yīng)該和智力活動的規(guī)則和方法的處理方式類似,認(rèn)定該權(quán)利要求就整體而言并不是一種疾病的診療方法,不應(yīng)當(dāng)依據(jù)《專利法》第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

  5.2 有關(guān)創(chuàng)造性判斷

  那么,對于既包括技術(shù)特征又包括醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用的方法權(quán)利要求,應(yīng)該如何進(jìn)行是否滿足專利授權(quán)要求的判斷呢?可以采用和上述涉及智力活動的規(guī)則和方法的方案類似的創(chuàng)造性評判方式來進(jìn)行創(chuàng)造性評判。

  實踐中,對于一個同時包括技術(shù)特征以及智力活動規(guī)則內(nèi)容的方法權(quán)利要求而言,雖然不會基于《專利法》第二十五條無法獲得專利權(quán),卻可能基于不具有創(chuàng)造性而無法獲得專利授權(quán)。具體而言,在評判該方法的創(chuàng)造性時,僅會考慮該方法中所限定的技術(shù)特征,而對于該方法中所包括的智力活動規(guī)則的限定內(nèi)容,則由于該區(qū)別并未對現(xiàn)有技術(shù)做出技術(shù)上的貢獻(xiàn),因而會被不予考慮,從而使得該方法權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性而無法獲得授權(quán)。

  針對疾病的診療方法,同樣也可以按照上述評判方式來進(jìn)行創(chuàng)造性的評判。

  具體而言,針對一個涉及疾病的診療方法的方法權(quán)利要求,可能出現(xiàn)如下三種情況:(1)如果通過檢索發(fā)現(xiàn)該權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于醫(yī)學(xué)規(guī)律診療應(yīng)用上的改進(jìn),則此種醫(yī)學(xué)規(guī)律診療應(yīng)用的改進(jìn)并未做出技術(shù)上的貢獻(xiàn),因此,該權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性;(2)如果發(fā)現(xiàn)該權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別是技術(shù)上的改進(jìn),則應(yīng)分析該改進(jìn)是否已經(jīng)在現(xiàn)有技術(shù)中存在相應(yīng)的啟示,如果沒有,則該權(quán)利要求具有創(chuàng)造性;(3)如果該權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)同時包括醫(yī)學(xué)規(guī)律診療應(yīng)用的改進(jìn)以及技術(shù)上的改進(jìn),則在現(xiàn)有技術(shù)沒有給出技術(shù)改進(jìn)的啟示的情況下,則該權(quán)利要求是符合創(chuàng)造性要求的。

  那么,針對第(3)種情況的權(quán)利要求,如果對其授予專利權(quán),是否會造成醫(yī)生以及患者無法自由使用新的醫(yī)學(xué)規(guī)律在診療上的應(yīng)用,從而不符合人道主義的考慮呢?答案并非如此。

  首先,該方法是一種經(jīng)過特定的技術(shù)特征限定的醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,從保護(hù)范圍的角度講,這樣的方法專利權(quán)并未將所有實現(xiàn)該新的醫(yī)學(xué)規(guī)律的方式都囊括進(jìn)去,其專利權(quán)的保護(hù)范圍是一個受限的保護(hù)范圍,這一保護(hù)范圍并不會影響醫(yī)生以其他實現(xiàn)方式來實現(xiàn)新的醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,不會影響醫(yī)生在醫(yī)療手段選擇上的自由。

  其次,由于該方法中包括有新的技術(shù)特征,研發(fā)該方法的主體通常為技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。正如之前所分析的那樣,從長遠(yuǎn)的人道主義考慮來分析,對于這樣的方法授予專利權(quán)恰恰是符合人道主義考慮的,相反,如果不授予專利權(quán),則會抑制技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域上的研發(fā),使得人們難以獲得更多可供選擇的新技術(shù)來進(jìn)行診療,這反而是違反人道主義的。

  5.3 判斷實踐

  為了更清晰地說明本文觀點,以下針對具體情況及案例來加以說明。

  一專利申請描述了一種對骨折對象的骨痂生長、骨礦物質(zhì)密度及骨質(zhì)疏松者骨礦物質(zhì)密度進(jìn)行定量分析的方法,其通過前后不同日期所拍攝的骨X線圖像疏松區(qū)骨礦物質(zhì)密度的遞減變化或比例增減,分析出患者骨質(zhì)疏松或繼發(fā)性骨質(zhì)疏松情況。[5]該方案中僅僅揭示了骨礦物質(zhì)密度變化情況和骨質(zhì)疏松這一疾病間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,也就是說,只提供了基于骨礦物質(zhì)密度變化情況來進(jìn)行骨質(zhì)疏松診斷的醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,并未提供任何技術(shù)上(例如圖像處理)的內(nèi)容,因此,其屬于疾病的診斷方法,應(yīng)依據(jù)《專利法》二十五條有關(guān)保護(hù)客體的規(guī)定對該方法不授予專利權(quán)。

  上述舉例中,由于最終判斷的結(jié)果是骨質(zhì)疏松這一疾病,因此,依照現(xiàn)行的以“疾病診斷為直接目的”的判斷方式也能得出同樣的結(jié)果,似乎采用本文所述的方式進(jìn)行判斷的意義并不明顯,而以下舉例中則能夠體現(xiàn)本文所提出的判斷方式的意義所在。

  一專利申請描述了一種空腔性臟器內(nèi)壁虛擬外翻式三維外視化方法,該方法能夠通過圖像處理,使結(jié)腸的內(nèi)壁可在外表面虛擬顯示出來,從而使得用戶能夠改變不同的視角,既觀察到結(jié)腸的整體解剖形態(tài),又可以對內(nèi)壁細(xì)微的病變進(jìn)行觀察和診斷,從而對病灶進(jìn)行精確的定位。對于該專利申請,有觀點認(rèn)為通過該方法獲得可視化圖像后,需要進(jìn)一步通過醫(yī)生針對該圖像進(jìn)行分析和判斷后方能得出診斷結(jié)果,因此,該方法并不能直接得出診斷結(jié)果,基于此,該專利申請并不屬于疾病的診斷方法,屬于專利保護(hù)客體。[6]不難發(fā)現(xiàn),這一判斷結(jié)論所依據(jù)的就是方法的結(jié)果是否為診斷的“直接結(jié)果”這一標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行的,但以此標(biāo)準(zhǔn)所得出的判斷結(jié)論卻不一定令人信服。例如,有觀點會提出,在將結(jié)腸內(nèi)壁虛擬顯示出來的情況下,即可顯示出相應(yīng)的病變,從而直接獲得診斷結(jié)果,由于該方法以獲得診斷結(jié)果為直接目的,因此,仍然屬于疾病的診斷方法。這一不同的判斷結(jié)果的得出,根源就在于由圖像是否能夠直接得出診斷結(jié)果的不同認(rèn)識,而這樣的“認(rèn)識”一定程度上具有相當(dāng)?shù)闹饔^因素,且需要借助醫(yī)學(xué)知識來進(jìn)行,從而使得判斷的可操作性差、判斷結(jié)論的可靠性不強(qiáng)。

  相比來說,依據(jù)本文的思路來進(jìn)行判斷,則能解決上述問題。

  首先,在上述方法中,存在圖像處理等技術(shù)特征,因此,并不能依據(jù)《專利法》第二十五條,以不符合專利保護(hù)客體為由對該方法不授予專利權(quán)。

  其次,該方法中涉及醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,即基于結(jié)腸內(nèi)壁的情況來確定相應(yīng)的疾病,其屬于現(xiàn)有的醫(yī)學(xué)診斷方法,而該方法中所包括的圖像處理中的虛擬顯示等技術(shù)特征,相對于現(xiàn)有技術(shù)存在新的技術(shù)貢獻(xiàn),因此,從創(chuàng)造性的角度來分析,該方法存在相對于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn),具有創(chuàng)造性。由此可見,該方法滿足專利保護(hù)客體以及創(chuàng)造性在專利授權(quán)方面的要求。

  相比較于以“直接結(jié)果”為標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的專利授權(quán)的判斷,上述判斷方式?jīng)]有涉及人的主觀因素,也不用利用醫(yī)學(xué)知識,所借助的仍然是對技術(shù)的分析,因此,判斷更為容易且客觀準(zhǔn)確。

  此外,對于患病風(fēng)險度評估的方法,也是在疾病的診療方法判斷中引發(fā)熱烈討論的判斷類型。就患病風(fēng)險度評估的方法,《專利審查指南》中明確指出其屬于疾病的診斷方法,不能被授予專利權(quán)?!?】這一結(jié)論應(yīng)該是基于傳統(tǒng)判斷方法中以疾病診斷結(jié)果為直接目的這一判斷標(biāo)準(zhǔn)所得出的。本文對此持有不同觀點。

  本文認(rèn)為,基于該判斷標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行是否屬于疾病診斷方法的判斷本就存在不合理之處,由此得出的判斷結(jié)論也難免有失偏頗。具體而言,并非所有患病風(fēng)險度評估方法中僅僅包括涉及醫(yī)學(xué)規(guī)律的診療應(yīng)用,基于本文之前的分析,不應(yīng)一刀切的對于這樣的方法都界定為不屬于專利保護(hù)客體,而是應(yīng)該結(jié)合患病風(fēng)險度評估方法的實質(zhì),判斷其是否僅僅包括醫(yī)學(xué)規(guī)律在診療應(yīng)用方面的改進(jìn),還是也包括了技術(shù)特征的改進(jìn)。如果是前者,則該方法應(yīng)被確定為非專利保護(hù)客體。如果是后者,例如在相應(yīng)方法通過機(jī)器學(xué)習(xí)實現(xiàn)對眾多醫(yī)療診斷數(shù)據(jù)加以數(shù)據(jù)分析,從而得出一更為準(zhǔn)確的預(yù)測結(jié)果,那么,由于該技術(shù)特征的存在,不應(yīng)將該方法排除于專利保護(hù)客體之外,且在該技術(shù)改進(jìn)并不屬于現(xiàn)有技術(shù)的情況下,也不應(yīng)以不符合創(chuàng)造性為由對該方案不授予專利權(quán)。

  

  注釋:

  【1】《專利審查指南2010》第二部分第一章4.3.1。

  【2】具體可參見(2019)最高法知民終147號的判決內(nèi)容。

  【3】《專利審查指南2010》第二部分第一章4.3.1。

  參考文獻(xiàn):

  [1]毛翔.診療方法的可專利性研究[J].科技與法律,2018(3):77.

  [2]王馨悅,許春明.生物醫(yī)療方法的可專利性辨析[J].中國發(fā)明與專利,2018(3):48-49.

  [3]毛翔.診療方法的可專利性研究[J].科技與法律,2018(3):76.

  [4]肇旭.歐洲醫(yī)藥、生物技術(shù)領(lǐng)域不可專利客體的演變及啟示[J].知識產(chǎn)權(quán),2015(4):137.

  [5]奚惠寧.淺談有關(guān)醫(yī)學(xué)圖像的專利申請如何判斷是否是非授權(quán)客體[C]// 中華全國代理人協(xié)會. 2013年中華全國專利代理人協(xié)會年會第四屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文,2013:2-6.

  [6]奚惠寧.淺談有關(guān)醫(yī)學(xué)圖像的專利申請如何判斷是否是非授權(quán)客體[C]// 中華全國代理人協(xié)會.2013年中華全國專利代理人協(xié)會年會第四屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文,2013:4-5.

  

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